Наследственное право в 2022 году: понятие, виды, принципы

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Наследственное право в 2022 году: понятие, виды, принципы». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Право наследования гарантируется законодательством Российской Федерации наряду с основными правами и свободами граждан. Каждый имеет право на защиту своих интересов в вопросах передачи имущества после смерти родным и близким, и получения собственности по наследству, разрешает наследственные споры.

2. Принципы наследственного права

Наследственное право – единственная отрасль права, регулирующая отношения, в которых человек участвует после смерти. Смерть прекращает существование человека как в физическом смысле, так и как субъекта всех правоотношений. В связи с этим возникает необходимость урегулировать судьбу тех его прав и обязанностей, которые переходят к другим лицам. (Что такое Право)

Наследственное правопреемство не всегда возможно и необходимо. Так, не переходят по наследству те права, которые тесно связаны с личностью умершего, некоторые личные неимущественные права (право авторства, например) и некоторые права имущественного характера (право на алименты и т. п.).

Наследственные отношения возникают в связи с имуществом, которое принадлежало умершему лицу, регулируются нормами наследственного права по вопросам открытия и принятия наследства и совершения других, связанных с приобретением наследства действий.

Структура наследственных правоотношений представлена тремя элементами:

  • субъектом;
  • объектом;
  • содержимым.

Субъектами наследственных правоотношений являются лица, которые участвуют в отношениях по поводу наследства и наследования.Круг субъектов наследственных правоотношений состоит из:

  • наследодателя;
  • наследника;
  • государства.

Объект наследственных правоотношений – это имущество наследодателя, переходящее к наследникам в соответствии с законодательством.

Наследственное право: основные понятия, принципы и значение

Источники наследственного права представляют собой иерархическую систему нормативных актов, содержащих нормы наследственного права и регулирующих наследственные правоотношения.

Первоисточником наследственного права является Конституция РФ. Право наследования гарантируется ст. 35 Конституции РФ. Из данной статьи следует, что государством гарантируется переход права собственности от наследодателя к наследникам, если не по завещанию, то праву наследования в силу закона; право передавать в наследство любое принадлежащее наследодателю имущество; государством устанавливается ограничение свободы завещания посредством определения обязательной доли. Однако законом могут быть установлены ограничения свободы завещания имущества, принадлежащего наследодателю (имущество, ограниченное в гражданском обороте, а также изъятое из гражданского оборота).

Наследственные правоотношения также регулируются Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с нормами Конституции РФ. К данному виду источников относится:

  1. нормы Гражданского кодекса Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ГК РФ.);
  2. нормы Налогового кодекса Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (НК РФ);
  3. нормы Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ЗК РФ);
  4. нормы Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I, которые регулируют правила и порядок совершения завещания нотариусом;
  5. нормы законов об интеллектуальной собственности (невозможна передача права авторства на произведение в порядке наследования и т. д.);
  6. иные нормативные акты.

На практике при возникновении наследственных правоотношений немало возникает спорных ситуаций (неправильное толкование норм права, коллизии закона и др.). Для правильного разрешения вопросов, связанных с применением норм наследственного права, необходимо прибегать к разъяснениям Пленума Верховного суда, а также Конституционного суда. Не все авторы придерживаются точки зрения о том, что определения и постановления Верховного суда и Конституционного суда являются источниками наследственного права, так как суды не имеют права законодательной инициативы, т. е. постановления и определения не носят нормативный характер, а носят лишь рекомендательный и разъяснительный характер. Несмотря на то что многие авторы не считают разъяснения Верховного и Конституционного судов источниками наследственного права, они являются необходимым материалом при разрешении спорных ситуаций при применении норм наследственного права.

В нормах ГК РФ не содержится дефиниции наследодателя, а также наследников. Только в юридической литературе теоретиками разработаны понятия «наследник» и «наследодатель». Многие указывают, что наследник и наследодатель являются субъектами наследственных правоотношений. Однако данное суждение неверно.

Наследодатель не является субъектом наследственных правоотношений просто потому, что его нет уже в живых на момент призвания наследников к наследованию. Несмотря на то что субъектом наследственных правоотношений наследодатель не является, он занимает не последнее место в наследственном праве.

Наследодателем признается лицо, чье имущество (материальные и нематериальные блага) переходят к другому лицу или лицам (наследникам) в порядке наследования как на основании завещания, так и на основании закона. Наследодателем может быть только физическое лицо, при этом не имеет значение его возраст, дееспособность и иные физические недостатки. Необходимо сразу отметить, что данное правило касается наследодателей по закону. Что же касается совершения завещания, то законом предусмотрено ограничение. Так как завещание является односторонней сделкой, к лицам, совершающим завещание, предъявляются требования: физическое лицо, достигшее возраста совершеннолетия (18 лет, за исключением эмансипации и вступления в брак), обладающее полной дееспособностью. Наследодатель должен обладать полной дееспособностьюна момент совершения завещания, в противном случае оно будет признано недействительным и не будет иметь какой-либо юридической силы. Если наследодатель признан судом недееспособным в силу своей болезни, но на момент совершения завещания наблюдалось просветление болезни, то независимо от его состояния завещание будет признано недействительным. Завещание может быть составлено лицом, в последующем признанным недееспособным. Данное завещание будет иметь юридическую силу, если наследниками не будет доказано, что, совершая указанное завещание, наследодатель уже находился в помутненном состоянии.

Ограниченным в дееспособности наследодателям также не разрешается составление завещания. Совершение завещания опекуном ограниченного в дееспособности или полностью недееспособного наследодателя законом не допускается.

Если наследодатель признан недееспособным или ограниченным в дееспособности, то завещание не может быть составлено, а, следовательно, наследование может осуществляться только по закону.

Наследодателем может быть не только гражданин конкретной страны, например РФ, но лицо без гражданства (апатрид), лицо с двойным гражданством (би-патрид), иностранный гражданин, имеющий определенное место жительства, а также и не имеющий определенного места жительства. Местом жительства лица признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.

Наследственные права считаются наиболее консервативными из существующих в настоящее время юридических возможностей лиц. Тем не менее изменения, произошедшие в общественно-экономической жизни, затронули и этот институт. Квартиры, земельные участки, прочие объекты стали личной собственностью людей и передаются преемникам. Основной нормативный акт, регулирующий рассматриваемые отношения, — Гражданский кодекс.

Наследственное право распространяется не только на близких родственников, но и на третьих лиц, если собственник изъявляет желание сделать их своими преемниками. В действующих нормативных актах достаточно много недоработок и пробелов. Это обуславливает увеличение количества спорных ситуаций, осложняет деятельность нотариусов, вносит путаницу в порядок, в соответствии с которым реализуется наследственное право. Практика применения норм требует серьезных доработок в действующие правила. Особого внимания заслуживает передача доли умершего в приватизированных квартирах, в которых собственниками выступают не близкие родственники. В таких ситуациях составляется завещание.

Существуют различные источники наследственного права. Некоторые отношения регламентируются нормами федеральных законов. К примеру, ФЗ, регулирующие деятельность АО, ООО, производственных кооперативах и так далее. Источники наследственного права — это и положения СК, Основы норм о нотариате. Гарантия преемства, как выше было сказано, установлена в Конституции.

Понятие преемства закрепляется в п. 1 ст. 1110. В процессе наследования имеет место переход имущества умершего собственника к другим лицам как единого целого. Этот порядок является общим (универсальным). Это означает, что комплекс юридических возможностей и обязанностей собственника переходит к преемникам в том же виде в один момент. Таким образом, реализуется наследственное право. Принятие наследства предполагает, что преемник становится обладателем юридических возможностей и обязанностей с момента открытия дела. Этот момент не зависит от периода фактического начала пользования имуществом.

Существуют следующие виды наследственных прав:

  1. По завещанию.
  2. По закону (общий порядок).

Особенность последнего случая состоит в том, что оно имеет место только при наличии комплекса юридических факторов. К ним относятся:

  1. Смерть собственника.
  2. Принятие наследства преемником.
  3. Наличие определенной связи между собственником и лицом, к которому переходит имущество (родственная, супружеская и пр.).

При наследовании по завещанию, кроме первых двух факторов, необходимо наличие документа — письменного волеизъявления умершего.

В нормативных актах предусматриваются разные обстоятельства, в которых реализуется наследственное право. Наследование по закону может иметь место, если оно не изменено завещанием и в иных случаях. Однако оно может наступить и при наличии письменного волеизъявления умершего. Это имеет место в случае, если завещанием собственник лишил всех преемников наследства, не указав иных лиц, к которым может перейти его имущество.

В такой ситуации будет действовать п. 2 ст. 1151. В соответствии с ней, наследником становится государство, а имущество — выморочным. В нормах допускаются и другие случаи применения общего порядка при наличии завещания. Так, если умерший распорядился только частью имущества, оставшаяся доля переходит к преемникам на общих основаниях. Лицо, определенное в завещании, может отказаться использовать свое наследственное право. ГК РФ в таких случаях допускает переход причитающегося ему имущества к другим лицам, если они указаны в письменном волеизъявлении умершего.

Необходимо сказать, что наследственные права распространяются не на все юридические возможности и обязанности, принадлежавшие умершему собственнику. Некоторые из них, например, могут прекратить свое существование со смертью, а некоторые — перейти к иным лицам, не являющимся преемниками. Так, по п. 2 ст. 1112 в состав наследства не включаются обязанности и права, связанные с личностью умершего. К ним, например, относят возможности получать алименты, компенсацию вреда, нанесенного здоровью и жизни, прочие нематериальные блага. Кроме этого, преемники не могут рассчитывать на получение пенсий, пособий умершего, а также на обязанности и права, которые принадлежали ему по договору соц. найма, поручения и пр. Перечень, установленный в ст. 1112 не считается исчерпывающим.

С ним связано большое количество юридически значимых для участников возникших отношений обстоятельств. При открытии дела устанавливаются субъекты наследственного права. Вместе с этим определяется возможность трансмиссии (ст. 1156). В рамках наследственного дела устанавливается объем имущества, нормы, которые применимы к данному случаю. Кроме этого, определяется необходимость обеспечения охраны переходящего имущества. В установленный срок совершаются надлежащие нотариальные и фактические действия, касающиеся принятия наследства либо отказа от него. Указанные обстоятельства обуславливают важность нормативного определения места и времени открытия дела.

Цель лекции: выявление роли наследования, определение мер охраны наследственного имущества.

План лекции

  1. 1. Понятие и значение наследования.
  2. 2. Наследование по завещанию.
  3. 3. Наследование по закону.
  4. 4. Раздел наследственного имущества. Меры его охраны.

1. Понятие и значение наследования. В настоящее время количество и стоимость имущества, находящегося в собственности не ограничено. Появилось много новых видов собственности.

Возможность передать все свое нажитое имущество по наследству близким людям или принять наследство имеет большое значение, поскольку этим обеспечивается спокойное и уверенное положение человека в обществе, стабильность и надежность отношений.

В соответствии со ст. 35 Конституции РФ каждому гарантируется государством право частной собственности и право наследования. Под наследованием понимается переход после смерти гражданина принадлежащих ему имущественных и некоторых личных имущественных прав и обязанностей к другим лицам в установленном законом порядке.

Право получения наследства по закону или по завещанию установлено законодательством ст. 1111 третьей части ГК РФ, принятой 01.11.2001 г.

Субъектами (участниками) наследственного правоотношения являются наследователь и наследники.

Наследодателем может быть любое физическое лицо, в том числе недееспособное или ограниченно дееспособное. Распорядиться имуществом на случай смерти путем составления завещания может только гражданин, обладающий в момент его совершения дееспособностью в полном объеме (ст. 1118 ГК РФ). Совершение завещания через других лиц – опекунов, попечителей, представителей не допускается в связи с тем, что завещание должно быть совершено лично.

Наследниками являются те лица, к которым переходит имущество наследователя. Наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых к моменту открытия наследства, а также дети наследодателя, зачатые при его жизни и родившиеся после открытия наследства. Возможность наследовать не зависит от дееспособности гражданина.

Если отсутствуют наследники по закону и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать, либо все наследники отказались от наследства, то к наследованию по закону призывается РФ или субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.

Как в любой науке, отрасли или подотрасли права, выделяют основные понятия наследственного права. Они устанавливают и определяют терминологию, которой пользуются и теоретики, и практические специалисты. Среди основных понятий, конечно же, наследодатель и наследник. Именно эти лица являются основными субъектами, на регулирование действий которых направлено наследственное законодательство.

В понятийном аппарате присутствуют также структура права и его принципы, наследственные правоотношения и основания их возникновения, структура и источники права. При этом нужно помнить, что объективно наследственное право – это совокупность правовых норм, регулирующих специфические отношения, а наследственное право в субъективном смысле представляет собой право субъекта быть наследодателем и право быть призванным для получения материальных благ после смерти человека.

По своей сути наследование представляет собой переход прав и обязанностей от человека, который умер, к другим лицам. Институт наследования в системе гражданского права любой правовой системы, в том числе правовой системы России, тесно связан со всеми иными видами имущественных прав. Вопрос о том, что остается после умершего, в каком порядке и кому переходит имущество, с давних времен и до наших дней остается в центре внимания общества и государства.

Именно институт наследования как часть гражданского законодательства страны устанавливает виды наследования и их значение. Выделяют два вида перехода прав и обязанностей после умершего: по закону и по завещанию. Чтобы наиболее полно уяснить суть такого явления, как переход прав и обязанностей после смерти, стоит изучить формулировки из публикации «Что собой представляет наследование ».

Наследование по закону до сих пор является наиболее распространенным видом перехода права собственности после смерти человека. То ли в силу человеческого фактора, то ли в силу неосведомленности российские граждане достаточно редко, по сравнению с гражданами европейских и американских стран, оставляют имущественные распоряжения на случай смерти.

Законом предусмотрены очередность и механизм получения права на имущество родственниками и близкими лицами умершего. Особенности наследственного права РФ состоят в том, что очередей предусматривается семь. В основном все наследники ранжируются по близости родства к усопшему или же по принципу имущественной зависимости от него (иждивенцы). Кто и в каком порядке может претендовать на получение благ, читайте в нашей статье « Наследование по закону ».

Составляя завещание, человек оставляет письменное распоряжение относительно всего принадлежащего ему имущества еще при жизни. Казалось бы, в таком случае можно оставить без наследства даже ближайших родственников (коими являются дети и родители) и завещать все своей первой учительнице или любому другому человеку. Однако существуют тонкости, которые мы подробно рассмотрим в данной статье.

Наследование по завещанию в гражданском праве предполагает также, что наследовать могут не только физические лица, но и юридические (предприятия, учреждения, организации), а также государство и муниципальные образования.

Чтобы быть действительным и исполнимым, документ с выраженной в нем последней волей должен быть составлен в нотариальной форме, иметь все обязательные реквизиты. Если хотите быть во всеоружии перед походом к нотариусу, рекомендуем изучить материал « Наследование по завещанию ».

Наследственные права. Гражданский кодекс

Отношения правопреемства, как предмет наследственного права, очень похожи на любые гражданско-правовые отношения. Они основаны на равенстве сторон и отсутствии административного подчинения. Однако есть некоторая особенность, отличающая этот вид взаимодействия от других: на момент существования наследственных правоотношений одна из сторон отсутствует по причине смерти.

При этом нельзя говорить о том, что при наследовании присутствует только одна из сторон, потому что воля одного из участников выражена, но ранее (путем составления завещания либо отказа от такового с решением оставить все на усмотрение закона). Подробности вы можете изучить под заголовком «Наследственные правоотношения».

Наследодатель и наследники – это субъекты наследственного права. Именно они являются действующими лицами наследного правоотношения. В соответствии с законодательством, наследодателем может выступать только человек, независимо от его принадлежности к государству (гражданин, иностранец, лицо без гражданства). Юридические лица наследодателями быть не могут, ибо переход прав на их имущество связан с процедурой ликвидации или банкротства, а это другие гражданские взаимоотношения.

Юридические лица могут выступать в качестве наследников, но только в качестве наследников по завещанию. В отличие от физических лиц, которые наследуют как по завещанию, так и по закону.

Чтобы получить по наследству имущество, наследник должен обладать таким качеством, как наследственная правоспособность.

Немаловажную роль в наследственном праве играют лица, которые способствуют реализации последней воли человека – нотариус, исполнитель завещания (если такой назначен завещателем), свидетели, наследники, отказополучатели.

Важную роль в процессе играет нотариус. Его функция заключается не только в заверении подписи наследодателя, но и в разъяснении ему сути происходящего, последствий его действий, проверка психического и физического состояния человека (конечно же, только визуальная).

Наследование по закону до сих пор является наиболее распространенным видом перехода права собственности после смерти человека. То ли в силу человеческого фактора, то ли в силу неосведомленности российские граждане достаточно редко, по сравнению с гражданами европейских и американских стран, оставляют имущественные распоряжения на случай смерти.

Законом предусмотрены очередность и механизм получения права на имущество родственниками и близкими лицами умершего. Особенности наследственного права РФ состоят в том, что очередей предусматривается семь. В основном все наследники ранжируются по близости родства к усопшему или же по принципу имущественной зависимости от него (иждивенцы). Кто и в каком порядке может претендовать на получение благ, читайте в нашей статье « Наследование по закону ».

Под наследственным правом как отраслью права понимается совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере наследования имущества, т.е. отношения по поводу перехода имущества умершего лица к его наследникам в порядке закона или на основании завещания.

Первоисточником наследственного нрава является Конституция РФ. Право наследования закреплено ст. 35 Конституции РФ, которая устанавливает, что государство гарантирует переход права собственности от наследодателя к наследникам, если не по завещанию, то по закону, а также право передавать в наследство любое принадлежащее наследодателю имущество.

Наследственные правоотношения также регулируются федеральными законами, принимаемыми в соответствии с нормами Конституции РФ и, в первую очередь, разделом V (ст. 1110–1185) третьей части ГК РФ, вступившей в силу с 1 марта 2002 г. и внесшей кардинальные изменения в систему наследственных отношений, а также другими положениями ГК РФ, регламентирующими отдельные вопросы наследственного права (например, нормы, определяющие порядок перехода по наследству долей и паев в уставном капитале хозяйственных обществ и товариществ).

С 1 марта 2022 года в ГК РФ появятся положения о личных фондах

Время открытия наследства

Открытием наследства называется возникновение наследственного правоотношения при наступлении определенных юридических фактов:

а) смерти гражданина;

б) объявления судом безвестно отсутствующего гражданина умершим.

До наступления указанных событий можно говорить только о возможных наследниках, которые никаких требований на наследство предъявлять не могут.

Момент смерти устанавливается на основании определенной совокупности биологических показателей, свидетельствующих о наличии необратимых изменений в организме человека. Таким образом, так называемая клиническая смерть или ситуации, когда жизнь человека поддерживается с помощью специальных аппаратов (искусственного дыхания, кровообращения и т.д.) не охватываются понятием смерти.

Обычно факт смерти устанавливается на основании медико-биологических данных и удостоверяется в свидетельстве о смерти, выдаваемом органом ЗАГСа, однако он может быть установлен и в судебном порядке. В последнем случае в судебном решении должны быть указаны причины, по которым органы ЗАГСа отказывали в регистрации события смерти и те доказательства, которые подтвердили смерть лица в определенное время и при определенных обстоятельствах. При этом не требуется соблюдения сроков, предусмотренных для объявления лица умершим. Поэтому заинтересованные лица могут в любое время обратиться с соответствующим заявлением в суд. В соответствии со ст. 64 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» решение суда об установлении факта смерти, вступившее в законную силу, является основанием для государственной регистрации смерти.

Открытие наследства всегда происходит в определенном месте и в определенное время.

Исходя из ст. 1113 ГК временем открытия наследства признается день смерти гражданина, а при объявлении его умершим — день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Это решение суда должно быть зарегистрировано в органах ЗАГС и там же получено свидетельство о смерти. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели — день, указанный в решении суда.

Вопрос о времени открытия наследства является важным, поскольку с ним связано определение:

а) состава наследства;

б) сроков на принятие или отказа от наследства;

в) сроков на предъявление претензий к кредиторам;

г) момента возникновения у наследников права собственности на наследственное имущество;

д) срока для выдачи свидетельства о праве на наследство;

е) законодательства, которым следует руководствоваться.

Важно подчеркнуть, что временем открытия наследства является именно день, а не час или минута смерти. Так, в соответствии с п. 2 ст. 1114 ГК граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

Таким образом, между лицами, связанными между собой родственными или брачными связями, либо когда один из них является наследником по завещанию другого и умершими в пределах одних календарных суток, пусть даже и с разрывом во времени 15-20 часов, правопреемство не возникает, т.е. наследство открывается после каждого из них. В то же время, если одно лицо умерло, допустим в 23 часа 55 минут (указанное обстоятельство подтверждено соответствующей медицинской справкой), а второе — в 0 часов 5 минут следующего дня, что также подтверждается соответствующим документом, возникает наследственное правопреемство и в соответствии с правилами о наследственной трансмиссии имущество первого гражданина будет наследоваться наследниками второго.

Граждане, связанные друг с другом брачными и родственными узами (т.е. являющиеся в другой ситуации наследниками либо по закону, либо по завещанию) и умершие в один день (коммориенты — в буквальном переводе умирающие одновременно), считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга.

Вместе с тем, возможны ситуации, когда значение имеет не только день, но и час открытия наследства. Допустим, в тот же самый день, но до или после момента наступления смерти прекращается родственная или семейная связь, являющаяся основанием для призвания к наследованию (усыновление, развод и т.д.) Возникает вопрос о том, нужно ли включать соответствующее лицо в число наследников (например, в случае смерти наследодателя в тот же день было вынесено решение об усыновлении его ребенка или им ребенка). Решение этого вопроса зависит от того, произошло ли это событие до или после момента смерти.

Время открытия наследства должно быть подтверждено свидетельством о смерти, которое выдается органами записи актов гражданского состояния (далее — органами ЗАГС), либо извещением или иным документом о гибели, выданным органом Министерства обороны РФ или другим компетентным органом.

Факт смерти, как и день смерти подтверждаются свидетельством о смерти, выдаваемым органом ЗАГС. При одновременной смерти завещателя и назначенного наследника по завещанию наследование не наступает. Такое завещание не порождает юридических последствий.

Место открытия наследства

Как и по ранее действовавшему законодательству, завещатель в соответствии с принципом свободы завещания вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения и не обязан при этом указывать причины его отмены или изменения. При этом завещатель не обязан получать чье-либо согласие на отмену или изменение завещания, в том числе и согласие лиц, назначенных им наследниками в отменяемом или изменяемом завещании (п. 1 ст. 1130 ГК РФ).

Отмена и изменение завещания могут быть осуществлены следующими способами.

Первый способ – это составление нового завещания (п. 2 ст. 1130 ГК РФ). Об отмене первоначального завещания в этом случае можно говорить лишь тогда, когда в нём не остаётся ни одного распоряжения, не предусмотренного новым завещанием. Если же в первоначальном завещании содержатся такие отдельные завещательные распоряжения, которые новым вообще не затронуты, то можно говорить лишь о частичном изменении первоначального завещания, а не об его отмене. Поэтому при наличии двух следующих друг за другом завещаний необходимо всегда производить тщательное сопоставление в них каждого отдельного завещательного распоряжения, исходя из общего принципа, что действительной волей завещателя является та, которая выражена в его последующем завещании. Этот вопрос становится особенно сложным в тех случаях, когда речь идёт о сопоставлении не двух, а трёх или более последующих завещаний. Сам вопрос о сопоставлении в разное время составленных завещаний возникает в момент открытия наследства, когда необходимо установить действительную и окончательную волю завещателя.

Однако иногда при наличии нескольких завещаний, разновременно составленных одним и тем же лицом, не возникает необходимости в их сопоставлении. Это имеет место, когда завещатель в своём последующем завещании прямо указывает на то, что он им отменяет все свои предшествующие завещания. Такое завещание должно содержать в себе новые завещательные распоряжения взамен отменяемых. Невозможно такое последующее завещание, которое не содержало бы в себе никаких новых завещательных распоряжений, а лишь одно заявление о том, что он полностью отменяет все свои предшествовавшие завещания. Такого рода заявление не может рассматриваться как завещание, так как в нём полностью отсутствует необходимый признак завещания – назначение наследника.

Как и само завещание, отмена (изменение) завещания представляет собой одностороннюю сделку, имеющую личный характер. Эта сделка должна быть совершена в такой же форме, что и завещание (имеется в виду не конкретное отменяемое (изменяемое) завещание, а требования к форме завещания вообще; например, нотариально удостоверенное завещание может быть затем отменено завещанием, удостоверенным военнослужащим у командования воинской части.

Второй способ, используя который завещатель может отменить своё ранее составленное завещание, — это подача завещателем нотариусу либо должностному лицу, совершающему нотариальные действия или должностному лицу, удостоверяющему завещания, приравненные к нотариально удостоверенным, заявления об отмене завещания.

Подобным заявлением завещатель может лишь полностью отменить ранее составленное завещание, но этим путём он не может ни частично изменить, ни дополнить его. Для того чтобы изменить или дополнить своё ранее составленное завещание, у завещателя есть лишь один путь, а именно составление нового завещания.

Ранее в юридической литературе был спорным вопрос о том, куда должно быть подано такое заявление и какие должностные лица могут его удостоверить. По мнению одних авторов такое заявление об отмене завещания должно быть подано завещателем в ту нотариальную контору, которая удостоверила отменяемое завещание. Отмена составленного завещания без составления нового возможна путём подачи соответствующего заявления только в нотариальный орган. Поэтому завещание, вне зависимости от формы его удостоверения, не может быть отменено без составления нового завещания путём подачи заявления о его отмене, например, капитану корабля, на котором во время морского плавания находится заявитель, и т. п.

Другие же авторы считали, что заявление об отмене любого ранее сделанного завещания может быть подано не только в нотариальный орган, но и тому должностному лицу, которое вправе удостоверить или заверить завещание (упомянутому в ст. 1127 ГК РФ).

Соглашаясь с последней точкой зрения, следует отметить, что реализация первой позиции привела бы к ограничению свободы выбора места удостоверения завещания. Ведь граждане с просьбой об удостоверении завещания могут обращаться в любую нотариальную контору на всей территории РФ либо к иным должностным лицам, которые вправе удостоверять завещания. Почему же заявление об отмене ранее составленного завещания, равное по юридической силе и правовому значению новому завещанию, должно быть сделано в строго определённом месте и строго определёнными лицами?

Таким образом, предпочтительней является вторая точка зрения.

Принятие третьей части ГК РФ способствовало прекращению данного спора. Завещатель вправе заявить об отмене завещания тому же нотариусу, который удостоверил завещание, или любому другому. Новое завещание, равно как и заявление об отмене, может быть удостоверено и лицами, упомянутыми в ст.1127 ГК.

Если завещание удостоверено в другой государственной нотариальной конторе либо иными должно��тными лицами, имеющими право удостоверять завещание, заявление о его отмене должно быть направлено тому нотариусу, который в свое время удостоверил завещание.

Завещание совершается для того, чтобы оно было исполнено. В противном случае совершение завещания лишено смысла. Исполнение завещания затрудняется тем, что того, кто оставил завещание, уже нет в живых, а потому в спорных случаях, которые при исполнении завещания могут возникнуть, к нему нельзя обратиться. Правда, «присутствует» его воля, выраженная в завещании, и ею в первую очередь при исполнении завещания и надлежит руководствоваться. В ст. 1133 ГК РФ предусмотрено, что исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию. Закрепляя это положение, законодатель исходит из того, что при исполнении завещания разногласий между наследниками не возникает. Если же согласия нет, а это нередко бывает, то возникающие между наследниками при исполнении завещания споры как споры о праве гражданском подлежат разрешению в судебном порядке. Завещание исполняют сами наследники, кроме случаев, когда его исполнение полностью или в части осуществляет исполнитель завещания. При исполнении завещания как наследники, так и исполнители завещания должны стремиться к тому, чтобы завещание было надлежаще исполнено, чтобы воля завещателя была, насколько это возможно, полностью выполнена, они должны оказать друг другу всяческое содействие в исполнении завещания, не допуская при этом расточительства в расходовании средств. Словом, все лица, причастные к исполнению завещания, должны вести себя как добропорядочные рачительные хозяева, сверяя свои поступки с тем, как вел бы себя в подобной ситуации сам завещатель. Иными словами, при исполнении завещания и наследники по завещанию, и исполнитель должны вести себя достойно, не бросая тень ни на самих себя, ни на доброе имя завещателя. Если же при исполнении завещания выясняется, что в завещании есть какие-либо проблемы, неясности или неточности, то они подлежат восполнению или устранению путем толкования завещания и учета других, имеющих существенное значение для установления предполагаемой воли завещателя обстоятельств. Споры при исполнении завещания подлежат разрешению в судебном порядке не только тогда, когда они возникают между наследниками по завещанию, но и тогда, когда они возникают межу наследниками и исполнителем завещания.

Завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в завещании лицу, руководствуясь при этом самыми различными соображениями, никак их не мотивируя и не объясняя. Исполнение завещания завещатель может поручить указанному им в завещании гражданину, который именуется душеприказчиком или, что то же самое, исполнителем завещания. Исполнителем завещания может быть только физическое лицо, но не обязательно гражданин. Это может быть и лицо без гражданства (апатрид) и иностранец. А вот юридическое лицо исполнителем завещания быть не может. Исполнителем завещания может быть как наследник завещателя, причем как по завещанию, так и по закону, так и лицо, не относящееся к наследникам. Необходимо, однако, чтобы исполнитель завещания, по крайней мере, к тому моменту, когда он должен приступить к выполнению возложенных на него обязанностей, был полностью дееспособен. Если же на момент совершения завещания указанный в завещании исполнитель был полностью дееспособен, но к моменту открытия наследства дееспособность утратил или ограничен в ней, то он может, а то и должен быть освобожден от выполнения своих обязанностей (п. 2 ст. 1134 ГК РФ). В случае назначения завещателем по одному и тому же наследственному делу нескольких душеприказчиков их функции должны быть установлены завещателем в завещании либо распределены ими самими. В этом случае на деятельность таких душеприказчиков будет распространяться правила ст. 312 ГК РФ об исполнении обязательства со множественностью лиц.

Однако воля завещателя не является императивом для гражданина, назначенного им исполнителем завещания. Исполнитель завещания выполняет свои обязанности только добровольно. Чтобы гражданин стал исполнителем завещания, необходимо получить на то его согласия. Однако это согласие может быть дано не только при жизни завещателя, путем собственноручной надписи гражданина на самом завещании или в приложенном к завещанию заявлении о согласии гражданина быть исполнителем, но и в заявлении, поданном гражданину нотариусом в течение месяца со дня открытия наследства. Таким образом, гражданин может узнать о возложенном на него завещателем поручении быть исполнителем завещания лишь после открытия наследства. Признается также, что гражданин дал согласие быть исполнителем завещания, если он в течение месяца фактически приступил к исполнению завещания.

При отсутствии завещания наступает наследование по закону. Это означает, что к наследованию призываются лица, указанные в законе. Круг таких лиц и очередность призвания к наследству определяются законом в зависимости от степени родства и других обстоятельств. Степень родства является новым правовым институтом. Она определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Рождение самого наследодателя в это число не входит .

Наследники первой очереди

В соответствии со ст. 1142 ГК в первую очередь наследуют дети, супруг и родители умершего, а также ребенок умершего, зачатый им при жизни и родившийся после его смерти. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Дети, рожденные от родителей, состоявших в зарегистрированном браке, наследуют после смерти каждого из родителей.

Как правило, дети, рожденные от родителей, не состоявших в зарегистрированном браке, при отсутствии записи в свидетельстве о рождении об отце наследуют только после смерти матери.

Исключениями из этого общего правила являются два случая.

Во-первых, дети, рожденные до вступления в силу Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. от лица, с которым их мать не состояла в зарегистрированном браке, но которое было записано отцом в книге записей актов гражданского состояния, наследуют как после смерти своей матери, так и после смерти своего отца.

Во-вторых, отцовство лица, не состоявшего в браке с матерью ребенка, может быть установлено путем подачи в орган загса совместного заявления отцом и матерью ребенка. В случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или лишения ее родительских прав отцовство устанавливается по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия — по решению суда.

При наличии обстоятельств, дающих основания предполагать, что подача совместного заявления об установлении отцовства может оказаться после рождения ребенка невозможной или затруднительной, родители будущего ребенка, не состоящие между собой в браке, вправе подать такое заявление в орган загса во время беременности матери. Запись о родителях ребенка в этом случае производится после рождения ребенка (ст. 48 СК).

В-третьих, в случае рождения ребенка от родителей, не состоящих в браке между собой, при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка отцовство может быть установлено в судебном порядке (ст. 49 СК).

В-четвертых, в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, по правилам гражданского процессуального законодательства может быть установлен юридический факт — факт признания отцовства (ст. 50 СК).

В случае, если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери ребенка, если не доказано иное (п. 2 ст. 48 СК).

Если брак между родителями ребенка признан недействительным, на права ребенка (в том числе и на наследственные) это не влияет, если ребенок рожден в таком браке либо в течение 300 дней со дня признания брака недействительным (п. 3 ст. 30 СК).

Что касается ребенка, в отношении которого его родители (один из них) были лишены родительских прав, то он сохраняет право на получение наследства.

Пасынки и падчерицы наследодателя наследуют после смерти отчима (мачехи) в том случае, если в отношении них имело место усыновление; если такового не было, призываться к наследованию в порядке первой очереди они не могут.

Переживший супруг является наследником первой очереди, если он состоял с наследодателем в зарегистрированном браке или находился в фактических, признанных в судебном порядке брачных отношениях, возникших до 8 июля 1944 г. и продолжавшихся после 8 июля 1944 г. до смерти одного из супругов. Это обстоятельство должно быть подтверждено в судебном порядке в соответствии с нормами гражданского процессуального законодательства.

В качестве документа, подтверждающего фактические брачные отношения, нотариус принимает копию решения суда, вступившего в законную силу.

Факт состояния (нахождения) в фактических брачных отношениях устанавливается судом в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством. Следует иметь в виду, что такой факт может быть установлен только при наличии следующей совокупности обстоятельств:

  • только в случае смерти одного или обоих супругов;
  • только в случае, если фактические брачные отношения возникли в период с 1926 г. по 8 июля 1944 г.;
  • только если фактические брачные отношения продолжались до смерти одного из лиц, состоявших в них;
  • никто из супругов до смерти не должен был состоять в другом браке.

При доказанных в таком порядке фактических брачных отношениях выдача свидетельства о праве на наследство также возможна, хотя встречается сейчас, естественно, крайне редко. В качестве документа, подтверждающего фактические брачные отношения, нотариус принимает копию решения суда, вступившего в законную силу.

Наследниками второй очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери (ст. 1143 ГК).

Наследники второй очереди призываются к наследованию в следующих случаях:

  • при отсутствии наследников первой очереди;
  • при непринятии наследства наследниками первой очереди;
  • если все наследники первой очереди были лишены завещателем права наследования;
  • если все наследники первой очереди были признаны недостойными наследниками;
  • при безоговорочном отказе от наследства всех наследников первой очереди;
  • в случае отказа в их пользу наследников первой очереди или наследников по завещанию (отказ от наследства наследника по завещанию в пользу иных наследников по закону или по завещанию может иметь место, только если не все имущество наследодателя было завещано назначенным им наследникам).

Поскольку при наличии наследников первой очереди наследники второй очереди призываются к наследованию лишь в случае наличия вышеуказанных обстоятельств, при приеме заявлений о принятии наследства от наследников второй очереди нотариусу следует руководствоваться правилами п. 2 ст. 1154 ГК: наследники второй очереди могут заявить о своем согласии принять наследство в течение оставшейся части срока для принятия наследства, а если эта часть менее трех месяцев — она удлиняется до трех месяцев.

Для призвания к наследованию братьев и сестер наследодателя как наследников второй очереди между ними должно быть кровное родство, т.е. они должны иметь обоих или хотя бы одного общего родителя.

К наследованию призываются:

  • родные братья и сестры (имеющие обоих общих родителей);
  • неполнородные братья и сестры (имеющие только одного общего родителя): единокровные (братья и сестры, происходящие от одного отца) и единоутробные (братья и сестры, происходящие от одной матери).

Двоюродные братья и сестры наследодателя не относятся к наследникам второй очереди. До 17 мая 2001 г., т.е. до внесения изменений в ст. 532 ГК РСФСР, они вообще не призывались к наследованию по закону. В настоящее время они могут являться наследниками по праву представления, если к наследованию призваны наследники третьей очереди. Сводные братья и сестры наследодателя (т.е. не имеющие ни одного общего родителя) к наследованию не призываются.

Если к наследованию призваны братья и сестры наследодателя как наследники второй очереди и при этом кто-либо из них умер ранее наследодателя или одновременно с ним, в соответствии с п. 2 ст. 1143 ГК наступает наследование по праву представления: дети братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) призываются к наследованию на долю того из их родителей, который мог бы являться наследником по закону.

Племянники и племянницы наследодателя наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю. Отказ от наследства наследников по закону либо завещанию в пользу племянников наследодателя допустим в том случае, если племянники могут быть призваны к наследованию по закону в порядке представления или по завещанию. Не наследуют по праву представления племянники и племянницы наследодателя, если их родитель был лишен наследодателем права на наследство либо был признан недостойным наследником.

Для призвания дедушки и бабушки к наследованию как наследников второй очереди необходимо их кровное родство с внуками-наследодателями.

Наследниками третьей очереди в соответствии со ст. 1145 ГК являются братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя).

Они могут быть призваны к наследованию в следующих случаях:

  • при отсутствии наследников первой и второй очереди;
  • при непринятии наследства наследниками первой и второй очереди;
  • если все наследники первой и второй очереди были лишены завещателем права наследования;
  • если все наследники первой и второй очереди были признаны недостойными наследниками;
  • при безоговорочном отказе от наследства всех наследников первой и второй очереди;
  • в случае отказа в их пользу наследников первой и второй очереди;
  • в случае отказа в их пользу наследников по завещанию (если только не все имущество наследодателя было завещано назначенным им наследникам);

К наследованию в порядке третьей очереди призываются как полнородные (родные) братья и сестры родителей наследодателя, так и неполнородные (связанные с родителем наследодателя только одним общим родителем).

Если к наследованию призваны наследники третьей очереди и при этом кто-либо из них умер ранее наследодателя или одновременно с ним, наступает наследование по праву представления. К наследованию призываются дети братьев и сестер родителей наследодателя (двоюродные братья и сестры наследодателя). Наследование при этом происходит по общим правилам:

  • двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю;
  • отказ от наследства в пользу двоюродных братьев и сестер наследодателя допустим в случае, если родитель указанных лиц, который мог бы являться наследником по закону, умер ранее наследодателя или одновременно с ним;
  • двоюродные братья и сестры наследодателя не наследуют по праву представления, если их родитель был лишен наследодателем права на наследство либо был признан недостойным наследником.

Наследники четвертой очереди

Наследниками четвертой очереди в соответствии с п. 2 ст. 1145 ГК являются прадедушки и прабабушки умершего как со стороны дедушки, так и со стороны бабушки наследодателя. Для призвания их к наследованию как наследников четвертой очереди необходимо их кровное родство с правнуками-наследодателями.

Как уже отмечалось, наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию по закону лишь при отсутствии наследников предшествующей очереди или при непринятии ими наследства, а также в случае, когда все наследники предшествующей очереди лишены завещателем права наследования. В соответствии с п. 2 ст. 1154 ГК лица, для которых право наследования возникает лишь в случае непринятия наследства другими наследниками, могут заявить о своем согласии принять наследство в течение оставшейся части срока для принятия наследства, а если эта часть менее трех месяцев, то она удлиняется до трех месяцев.

Наследники пятой, шестой и седьмой очередей

Круг наследников пятой, шестой и седьмой очередей установлен п. 2 и 3 ст. 1145 ГК. Они призываются тогда, когда нет наследников предшествующих очередей.

В качестве наследников пятой очереди призываются к наследованию родственники четвертой степени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).

В качестве наследников шестой очереди призываются к наследованию родственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Если нет наследников предшествующих очередей, в качестве наследников седьмой очереди по закону к наследованию призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Установление факта родственных отношений наследодателя и наследников

Доказательствами родственных отношений с наследодателем для наследников первой и второй очереди являлись свидетельства органов загса о заключении брака, о рождении и усыновлении. С учетом увеличения круга наследников по закону и связанного с ним усложнения сбора необходимых документов, очевидно, следует расширить перечень возможных средств доказывания и подтверждения родственных отношений между наследодателем и наследниками. Так, в качестве документов, подтверждающих родственные отношения с наследодателем, возможно в зависимости от конкретных обстоятельств использовать справки о родственных отношениях, выданные органами загсов на основании соответствующих копий актовых записей; аналогичные справки, выданные организациями (по месту работы либо по месту жительства наследодателя или наследников), в которых подобные сведения имеются; записи в паспортах о супруге; домовые книги и т.п. Вместе с тем при использовании документов, лишь косвенно подтверждающих родство, следует, очевидно, применять принцип комплексности оценки: факт родственных отношений должен быть подтвержден не одним документом, а их совокупностью.

При недостаточности доказательств, подтверждающих родственные отношения и их степень, нужно истребовать решение суда об установлении необходимых юридических фактов (факта родственных или брачных отношений, факта регистрации тех или иных событий, факта иждивенчества и т.п.).

При наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум и более наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано двум и более наследникам без указания конкретного имущества, наследственное имущество поступает в общую долевую собственность наследников (ч. 1 ст. 1164 ГК). Далее оно может быть разделено.

Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, может быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство. Государственная регистрация прав наследников осуществляется в этом случае на основе данного соглашения и свидетельства о праве на наследство. Если же государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество была осуществлена до заключения ими соглашения о разделе наследства, — на основании такого соглашения. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства возможен только после его рождения. Наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода (ст. 1169 ГК).

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства или перехода выморочного имущества к РФ. Срок исковой давности, установленный для требований кредитора, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению (ст. 1175 ГК).

Охрана наследства.

Меры по охране наследства принимаются исполнителем завещания или нотариусом. Нотариус может принять такие меры только по заявлению одного или нескольких наследников либо других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества. Исполнитель завещания может принять такие меры по своей инициативе. В целях выявления состава наследства и его охраны банки, другие кредитные организации и иные юридические лица обязаны по запросу нотариуса сообщать ему об имеющихся у этих лиц сведениях об имуществе, принадлежавшем наследодателю (ст. 1171 ГК).

Нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, определяемого с учетом характера и ценности наследства, а также времени, необходимого для вступления во владение наследством. Исполнитель завещания осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, необходимого для исполнения завещания.

Мерами по охране наследства являются: опись наследственного имущества, внесение входящих в состав наследства наличных денег в депозит нотариуса, передача на хранение в банк валютных ценностей, драгоценных металлов и камней, изделий из них и не требующих управления ценных бумаг. Также возможна передача (на хранение) иного имущества, если оно не требует управления, кому-либо из наследников, а если это невозможно — другому лицу по усмотрению нотариуса.

Как в любой науке, отрасли или подотрасли права, выделяют основные понятия наследственного права. Они устанавливают и определяют терминологию, которой пользуются и теоретики, и практические специалисты. Среди основных понятий, конечно же, наследодатель и наследник. Именно эти лица являются основными субъектами, на регулирование действий которых направлено наследственное законодательство.

В понятийном аппарате присутствуют также структура права и его принципы, наследственные правоотношения и основания их возникновения, структура и источники права. При этом нужно помнить, что объективно наследственное право – это совокупность правовых норм, регулирующих специфические отношения, а наследственное право в субъективном смысле представляет собой право субъекта быть наследодателем и право быть призванным для получения материальных благ после смерти человека.

По своей сути наследование представляет собой переход прав и обязанностей от человека, который умер, к другим лицам. Институт наследования в системе гражданского права любой правовой системы, в том числе правовой системы России, тесно связан со всеми иными видами имущественных прав. Вопрос о том, что остается после умершего, в каком порядке и кому переходит имущество, с давних времен и до наших дней остается в центре внимания общества и государства.

Именно институт наследования как часть гражданского законодательства страны устанавливает виды наследования и их значение. Выделяют два вида перехода прав и обязанностей после умершего: по закону и по завещанию. Чтобы наиболее полно уяснить суть такого явления, как переход прав и обязанностей после смерти, стоит изучить формулировки из публикации «Что собой представляет наследование».

Наследственное право в 2021 году: понятие, виды, принципы

Структуру наследственных правоотношений составляют объекты, а также субъекты, обладающие правомочиями и обязанностями.

Завещатель имеет право составлять завещание, сделку одностороннего вида, где он выступает управомоченным лицом, обладающий субъективными правами (распоряжаться принадлежащими ему объектами по собственному усмотрению, в случае смерти). Это правомочие имеет три составляющие:

  1. Возможность субъекта совершать действия фактически и юридически значимые: завещать любой вид принадлежащих ему ценностей, на любых условиях, выбранному гражданину. Причем право этого вида возникнет лишь после кончины наследодателя.
  2. Требование принятия определенных решений, поддержания поведения должного вида от заинтересованных субъектов, получающих права наследования. Защита от бездействий или незаконных действий третьих лиц, не имеющих правомочий препятствовать законному наследнику при осуществлении воли покойного (к примеру, нотариуса, не желающего удостоверять желание умершего).
  3. Правомочие защищать собственные права.

Рекомендуем к прочтению: Источники наследственного права: первостепенные и второстепенные

Наследник тоже имеет права, закрепленные законом:

  • принятие наследия или отказ от этого действия, самостоятельный выбор способов распоряжения полученными ценностями;
  • требование поведения от иных граждан: третьи лица, государственные органы должны содействовать оформлению документов по получению собственности, без создания искусственных препятствий для этого волеизъявления;
  • возможность защищать собственные права, установленные законом.

Понятие гражданских процессуальных правоотношений предполагает принятие завещанного имущества человеком, причем долги, кредитные обязательства также переходят к новому человеку, заставляя его принимать меры их обеспечения.

От умершего лица другим субъектам правоотношений также дается ряд прав и обязанностей. К ним относят:

  • человек, получивший наследодателем правомочия на исполнение его воли (приведение завещания к законной силе);
  • должники, кредиторы;
  • отказополучатели;
  • нотариальный работник;
  • должностные работники органов государственной власти.

Наследственно-правовые отношения возникают с момента, смерти человека, являющегося наследодателем. Предметом этих правомочий является имущество, ценности, собственность субъекта.

Это могут быть права имущественного вида и нематериальные блага.

Человек способен наследовать:

  • право собственности;
  • автомобиль или иную технику;
  • недвижимость;
  • драгоценности;
  • участки земли;
  • денежные средства (наличные или находящиеся на банковском вкладе);
  • долги и обязательства наследодателя (кредиты, ипотеки, алиментные долги).

При нежелании правопреемника заниматься выплатой долгов умершего родственника, он составляет отказ от имущества, с погашением всех задолженностей продажей собственности наследодателя.

Важно! Возникновение завещательных правоотношений невозможно без присутствия субъекта, объекта, предмета этих правомочий.

Согласно наследственному праву, датой открытия наследства считается день смерти человека или вступления в силу решения суда о признании человека умершим. С этого момента в течение шести месяцев все, кто вправе претендовать на имущество усопшего (или кто считает себя таковым), должны обратиться в нотариальную контору по последнему месту жительства наследодателя. Нотариусом будет открыто наследственное дело, для чего первому обратившемуся обязательно необходимо будет предъявить свидетельство о смерти.

Для того чтобы вступить в наследство, нужно подать заявление о таком намерении в нотариальную контору.

Государственная нотариальная контора или частный нотариус должны быть расположены в нотариальном округе, в котором умерший был постоянно зарегистрирован по месту жительства.

Если место жительства неизвестно, то наследственное дело следует открывать там, где находится основная часть имущества, входящего в наследственную массу (чаще всего таковыми является земля или недвижимость). Что такое наследственное имущество и что входит в его состав, можно узнать, проконсультировавшись с юристом или прочитав об этом ниже.

Нотариус рассмотрит поданные заявителем документы, установит родственные связи с умершим и определит очередность наследования. Также будет выявлена наследственная масса, то есть все имущество и имущественные права, принадлежавшие умершему на праве собственности. Закончится процесс вступления в наследство выдачей наследникам свидетельства о праве на наследство. Более подробно весь процесс описан нами в статье «Вступление в наследство».

Наличие наследства предусматривает и правоотношения, центральными участниками которых становятся наследник и наследодатель. Остальные способствуют претворению закона относительно наследования и прав каждого. Отсутствие физических или юрлиц, претендующих на наследство, не является камнем преткновения. В этом случае наследство переходит в муниципальный или госбюджет.

Понятие, предмет, метод, принципы наследственного права

Такой путь присвоения наследства возникает при отсутствии завещания либо неполного указания в нем имевшегося у наследодателя имущества. В этом случае возникают права у кандидатов, родственных почившему. Понятие кровного родства здесь не совсем верно, потому что свои притязания на наследство могут высказывать также усыновленные дети и родители, так как они приравниваются к родным.

Завещательное распоряжение разрешается подключить к процессу распределения наследства только при его нотариальном заверении. Исключением выступают варианты, составленные в чрезвычайных жизненных обстоятельствах. Во всех остальных случаях такая бумага признается ничтожной. Кроме того, не стоит исключать вариант об оспоримых завещаниях, которые признаются недействительными по суду.

Открытие сформировавшегося наследства это не какая-либо процедура или целенаправленное действо, а факт наступления смерти человека подтверждаемый документально. Основным документом служит свидетельство о смерти. При этом кончина может быть зафиксированной по факту такого эпизода либо при вынесении подобной резолюции в судебном режиме (если личность числилась без вести пропавшей).

Открытие появившегося наследства осуществляется независимо от наличия завещания или предполагаемого законного раздела. При этом начинается отсчет установленного по закону полугодичного временного отрезка, в границах которого претендентам надо успеть реализовать свое право на наследство, написав заявление и уплатив государственный сбор.

В центральную терминологию входит предмет, объект и действующие субъекты. Предметность это целеполагание или суть происходящих событий, которая заключается здесь в разделении наследственной массы. Суммарно это масса содержит комплекс объектов. Под ними подразумевается движимое и недвижимое имущество, вещные объекты, денежные и прочие активы.

Под определение субъектов подпадают разные фигуры. Здесь идет речь не только о прямой связке наследодатель—наследник. В состав участников включается нотариус, возможный исполнитель завещания или созданный по требованию наследодателя наследственный фонд. Причем каждый из таковых является в меру своих прав и полномочий выгодоприобретателем за счет наследства или исполнения оплачиваемых обязанностей.

Последовательность наделения счастливчиков их правами по закону определяется степенью родства. За наследство по очереди борются разные категории наследников. Причем это происходит не одновременно, а поочередно. Преимущественные позиции занимают самые ближайшие родственники, а отдаленные очереди (всего начисляется 7 таковых) имеют меньше всего прав.

В каждой ступени очередности находятся несколько фигурантов. Соответственно к первой относятся официальные муж или жена, отец и мать, а также отпрыски. Права между всеми участниками одной группы разделяются в равном выражении. Неравенство прав свойственно только для ситуаций с невозможностью фактического выдела долей в имуществе. Например, в малогабаритной квартире.

Правом на наследство единовременно наделяются лишь люди из одной очереди. Переход к последующей производится в отсутствии таковых в принципе либо при отстранении их от наследования (путем признания их недостойными).

Таким сроком выступает шестимесячный промежуток времени, в рамках которого нужно заявить о своих правах и выполнить требующиеся действия. Просрочка по весомым основаниям предполагает вероятность восстановления в правах. Однако, для этого заявителю придется предъявить доказательства в органы правосудия.

Подходящие по силе воздействия на судью причины не закреплены в законе. Они анализируются в частном порядке с рассмотрением прав остальных претендентов. Причем последние уже могут стать состоявшимися собственниками. Однако, при удачном отстаивании своих прав истцом они будут вынуждены вернуть присвоенное наследство или финансово компенсировать ему потерю.

Как в любой науке, отрасли или подотрасли права, выделяют основные понятия наследственного права. Они устанавливают и определяют терминологию, которой пользуются и теоретики, и практические специалисты. Среди основных понятий, конечно же, наследодатель и наследник. Именно эти лица являются основными субъектами, на регулирование действий которых направлено наследственное законодательство.

Наследодатель и наследники – это субъекты наследственного права. Именно они являются действующими лицами наследного правоотношения. В соответствии с законодательством, наследодателем может выступать только человек, независимо от его принадлежности к государству (гражданин, иностранец, лицо без гражданства). Юридические лица наследодателями быть не могут, ибо переход прав на их имущество связан с процедурой ликвидации или банкротства, а это другие гражданские взаимоотношения.

Юридические лица могут выступать в качестве наследников, но только в качестве наследников по завещанию. В отличие от физических лиц, которые наследуют как по завещанию, так и по закону.

Чтобы получить по наследству имущество, наследник должен обладать таким качеством, как наследственная правоспособность.

Немаловажную роль в наследственном праве играют лица, которые способствуют реализации последней воли человека – нотариус, исполнитель завещания (если такой назначен завещателем), свидетели, наследники, отказополучатели.

Важную роль в процессе играет нотариус. Его функция заключается не только в заверении подписи наследодателя, но и в разъяснении ему сути происходящего, последствий его действий, проверка психического и физического состояния человека (конечно же, только визуальная).

Любая теория или наука базируются на ряде убеждений, основных положений, которые называются принципами. Принципы наследственного права имеют упорядоченную структуру, хотя различные ученые и теоретики не сходятся в точном их количестве: можно встретить выделение пяти, шести и даже семи основных принципов. Гражданское законодательство не содержит конкретной статьи закона, в которой принципы были бы закреплены и сформулированы на высшем государственном уровне, поэтому их названия определены научным путем.

Например, принцип универсальности наследственного правопреемства означает, что все имущество умершего в полном объеме переходит к его преемникам в один момент. При этом права сопровождаются обязанностями, если таковые были у покойного. О такой универсальности говорили еще юристы Древнего Рима, однако, в отличие от них, российское законодательство справедливо ограничило обязанности правопреемника объемом полученных прав.

Принцип наследственного права, предполагающий, что завещатель может свободно по собственному усмотрению распорядиться принадлежащим ему имуществом или его частью, или не оставить никаких распоряжений на случай своей смерти, – это так называемый принцип свободы завещания. В соответствии с ним человек может не только определить круг лиц, которые могут на что-то рассчитывать после его смерти, но и наделить их имуществом или правами в любых долях и с возложением любых обязанностей.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.